Главная | Объекты наследования по римскому праву

Объекты наследования по римскому праву


Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные приобретения правового характера, утраты в том числе неправовые , иски и т.

Открытием наследства считался момент смерти наследодателя — физической или гражданской вследствие уменьшения правоспособности ; второй случай не создавал бесповоротности наследопреемства: В момент открытия наследство рассматривалось как бесхозное имущество — до момента принятия наследства или вступления в действие гарантирующих мер по его сохранению.

Присвоение наследства третьим лицом не имевшим на него права ни по закону, ни по завещанию либо совершающим это присвоение неправовым способом расценивалось не как похищение имущества кража , а как особое преступление чисто уголовного характера, которым наносился вред публичным интересам и которое преследовалось в порядке частных уголовных обвинений любым заинтересованным лицом.

Наследование по закону Поскольку наследование означало прежде всего принятие правового статуса со всеми предполагаемыми правами и обязанностями наследодателя что определялось законной регламентацией , то предпочтение в определении круга возможных наследников, порядка его перехода и др. Наследование по закону было предопределено римским пониманием семьи рис.

В интересах законного перехода наследства выделялись два типа родства: Агнатическое родство устанавливалось в силу традиционных представлений о составе римской семьи: Исторически агнатическое родство сформировалось первым, и им определялось наследование в ранние периоды римского права. В рамках агнатического родства возможные наследники разделялись на четыре условные степени. Вторая степень — близкие родственники agnati proximi , к числу которых относились братья, сестры, мать если она состояла в браке, заключенном в форме cum manu ; все наследники этой степени разделяли достававшееся им наследство поголовно, по равным долям.

Третью степень составляли все другие родственники; в более позднем римском праве круг родственников ограничивался 6—7 степенями родства до детей троюродных братьев и сестер включительно ; к этой же степени наследников относились и незаконные дети допускаемых степеней родства; наследование шло также поколенно. Четвертую степень составлял переживший супруг прежде всего жена , призывавшийся к наследству в случае, если не было других наследников предыдущих степеней или они не выразили желания принять наследство.

Удивительно, но факт! Назначение наследника под условием допускалось, если условие было отлагательным.

Когнатическое родство в интересах наследования устанавливалось в силу кровной семейной связи с наследодателем: В римском праве существовало два основания наследования — завещание и закон. При этом наследство могло переходить либо по завещанию, либо по закону, так как особенностью римского наследственного права являлась недопустимость сочетания этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего лица. Поэтому в римском праве было недопустимо, чтобы одна часть наследства переходила по завещанию, а другая часть того же наследства — по закону.

По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений.

Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением завещания от первоначального формализма.

Понятие и содержание наследства

В римском праве институт наследственного права занимает исключительное место. Первый раз - легионами, второй - христианством, третий раз - правом. Римские юристы разработали и законодательно оформили основные положения наследственного права, которые до настоящего времени не потеряли своей актуальности. Римское наследственное право — предмет гордости его творцов.

Благодаря разработанности этого института он интересен в разных сферах и с разных сторон. Именно поэтому я выбрала тему про наследование для своей контрольной работы. Наследованием называется переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам1.

Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом всё имущество наследодателя или — при наличии нескольких наследников — определенную долю имущества как единое целое. Универсальный характер проявляется и в том, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том числе такие права и обязанности, о существовании которых наследник не знал. В римском праве известно сингулярное преемство, то есть предоставление лицу отдельных прав — так назывались легаты теория отказы.

Наследование, возможно, было или по завещанию, или по закону если завещание не состоялось, признано недействительным, или наследник, назначенный в завещании не принимал наследства.

Это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом.

Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные относились к добровольным посторонним наследникам heredes voluntarii.

Похожие главы из других книг

Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства. Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio.

Удивительно, но факт! Он не вправе отказаться от наследства.

Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство. Это процесс стал называться pro herede gestio. Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа an heres sit , т. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства spatium deliberandi , после истечения которого наследник, не давший ответа, считался: Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к преторскому праву; она должна была быть испрошена, и притом в установленный срок: При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, преторским правом наследство предлагалось принять следующему наследнику в порядке преемства между наследниками.

Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди: Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника usucapio pro herede.

При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным.

Удивительно, но факт! Завещание могло быть ничтожным по своим распоряжениям t.

В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь. Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности. По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна: По преторскому праву принять наследство предлагалось в таком случае дальнейшим наследникам. Если же наследства не принимал до своей смерти наследник по завещанию, то открывалось наследование но закону.

Таким образом, право принять наследство рассматривалось как личное право наследника, не переходящее к его наследникам. Из этого общего положения стали, однако, постепенно вводить исключения. Претор допустил, что если наследник умер, не успев без своей вины принять наследство, то по расследовании дела cognita causa его наследникам в порядке restitutio in integrum восстановления в первоначальном положении может быть предоставлено право принять наследство.

В праве Юстиниана это правило обобщено: В тех случаях, когда вследствие смерти до принятия наследства или вследствие отказа от наследства отпадал один из нескольких наследников и если притом не было трансмиссии, доля отпавшего наследника прибавлялась к долям остальных, распределялась между ними поровну.

Так, если из двух наследников по завещанию один умирал, не приняв наследства и не оставив сам наследников, то его доля переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию. Точно так же в случае отпадения после открытия наследства одного из наследников по закону.

Наследование по завещанию (testamentum).

Правовые последствия принятия наследства. С принятием наследства на наследника переходили все права и обязанности наследователя за исключением личных прав и обязанностей. Кроме того, все наследуемое имущество присоединялось к имуществу наследника. Если наследник был обременен долгами, то слияние было невыгодно кредиторам наследодателя, которые должны были при удовлетворении их претензий терпеть конкуренцию кредиторов наследника. Этапы развития римского наследственного права.

Обязательная доля в наследстве.

Наследование по закону

Лица, имевшие право на обязательную долю в классический период римской истории. Размер обязательной доли в юстиниановом законодательстве. Права завещателя по Законам XII таблиц. Материальные ограничения свободы завещания были созданы в практике центумвирального суда.

Удивительно, но факт! При Юстиниане к ним относили всех нисходящих и восходящих наследодателя, его вдову, оставшуюся без средств к существованию.

Этим лицам давался иск для осуществления права на необходимую долю - querellainofficiositestamenti. При этом предполагали, исходили из фикции о том, что завещатель сумасшедший. Юстиниан завершил оформление института материально необходимого наследственного права.

Это закреплено в Новеллах и Также были установлены основания, по которым завещатель мог исключать из наследования необходимых наследников. Легаты legatа и фидеикомиссы fideicommissа. Дарение в случае смерти Флорентин так определял понятие легата: Легат завещательный отказ - это распоряжение завещателя наследнику о выдаче из полученной наследственной массы денежных сумм или вещей или о выполнении и определенных действий в пользу третьих лиц легатарии.

Различали четыре вида легатов Гай 2. В Юстиниановом праве произошло слияние всех типов легатов в единый, а его - с фидеикомиссом. Легат мог быть признан недействительным по тем же основаниям, что и завещание, но и независимо от действительности завещания. Его можно было отозвать. Они представляли собой неформальную просьбу наследодателя завещателя к наследнику или легатарию с тем, чтобы они что-то дали, исполнили или позволили чему-то свершиться в отношении выгодоприобретателя или федеикомиссария.

Предметом фидеикомисса могли быть отдельные вещи наследодателя, вещи третьих лиц, в виде исключения - все наследство. Фидеикомисс мог устанавливаться по завещанию, по кодициллам. В цивильном праве фидеикомиссарию не давался иск, то есть он не имел исковой защиты, так как исполнение воли покойного предоставлялось добросовестности - никакого обязательства не порождало для обремененного просьбой фидуциария.

Защита стала допускаться при Августе с помощью cognatioextraordinaria. В отличие от легата, фидеикомисс мог быть возложен как на наследника по завещанию, так и на наследника по закону. Фидеикомисс мог быть установлен до или после составления завещания.

Открытие и принятие наследства

Первоначально для фидеикомиссов не было установлено соблюдения какой-либо формы, достаточно было даже простого кивка головы. На практике фидеикомисс оформляли в виде письма на имя наследника codicillus. Кроме того, на случай возможного признания завещания недействительным к завещанию прибавляли просьбу рассматривать этот документ как кодицилл, обращенный к наследнику по закону. Постепенно различия между легатами и фидеикомиссами сглаживаются.

Юстиниан полностью объединил легаты и фидеикомиссы.

Общие положения наследственного права (римское право)

Поскольку неограниченная свобода отказов могла нарушить интересы наследника по завещанию, в период республики вводятся ограничения на размер легатов. Позже Законом Фальцидия 40 г. Впоследствии это ограничение было распространено также на фидеикомиссы. Дарение в случае смерти Donatiomortiscausa - есть дарение в случае, когда даритель умрет раньше одаряемого.

Начиная с эпохи принципата, выморочное имущество стало передаваться государству. Исключение было сделано для имущества лиц, которые принадлежали к какой-либо организации церковь, совет, монастырь и т.

Удивительно, но факт! Чтобы избежать такой несправедливости, было введено правило, по которому наследник оставлял себе четверть наследства, а долю наследства вместе с частью долгов получал фидеикомисс.

Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. При поколенном равенстве наследовании , то есть когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях например, сыновья , а другие — в силу права представления например, внуки , принцип равного распределения наследства изменялся.

Наследование по праву представления — это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя. Историческое значение римского права. Значение римского права для современной юриспруденции Из книги Наследственное право России: Значение римского права для современной юриспруденции После падения Западной Римской империи римское право перестали применять даже в Риме, однако оно продолжало использоваться в Восточной Римской империи Византии.

Роль римского права в истории права и правовых учениях Особое значение римского права объясняется влиянием на развитие человечества.



Читайте также:

  • Консультация юриста по лишению водительских прав
  • Бесплатная юридическая помощь в зеленограде государственная